Переход права собственности по праву наследования называется

Переход прав собственности на недвижимость, право наследования

Достаточно часто в нашей стране возникают споры, связанные с осуществлением перехода права собственности на недвижимость (в частности, на жилые помещения, на землю и т.д.) в порядке наследования.

В данной статье мы хотим подробнее рассказать про переход права собственности на недвижимость путем принятия наследства, а также рассмотреть такой важный для многих наших сограждан вопрос, как приватизация жилья

Право наследования

Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Третья часть ГК РФ содержит значительное число норм, регулирующих отношения в области наследования. Так, любой гражданин на случай смерти может распорядиться всем своим имуществом или его частью, оставив завещание в пользу родственников или любых других лиц. Свобода завещания является одним из основных принципов наследственного права и может быть ограничена только нормами законодательства, касающимися обязательной доли в наследстве. Наследование права собственности по закону представляет собой переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Наследование по закону наступает, если наследодатель не оставил завещания либо распорядился в нем лишь частью имущества; если завещание, оставленное умершим, признано недействительным полностью или частично; если есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе и т.д.

Согласно ГК РФ к наследованию по закону могут призываться восемь очередей наследников. Наследники последующей очереди призываются к наследованию права собственности только при отсутствии наследников предыдущей очереди или при непринятии ими наследства, или в том случае, когда все наследники предыдущей очереди лишены завещателем права наследования.

На практике недвижимое имущество (чаще всего это жилые помещения), как правило, составляет наиболее ценную часть наследственного имущества, что порождает многочисленные споры, не всегда, правда, основанные на последовательном применении действующего законодательства.

Переход прав собственности на недвижимость

Вопрос о наследовании недвижимого имущества, принадлежавшего нескольким лицам на праве общей собственности, решается особо. При этом нужно отметить, что применительно к жилым помещениям отношения общей собственности возникают чаще всего.

Так, подавляющее число объектов государственного и муниципального жилого фонда приватизируется в общую собственность проживающих в них граждан. Кроме того, квартиры очень часто передаются по наследству не одному, а нескольким лицам. Нередко жилье приобретается совместно, в общую собственность. Наконец, право общей совместной собственности на приобретенное жилище обычно возникает у супругов при отсутствии брачного контракта.

Жилое помещение, как и иные объекты гражданских правоотношений, может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность).

Важно также помнить, что переход прав собственности или наследование по завещанию может быть ограничено с целью материального обеспечения отдельных категорий граждан, нуждающихся в силу их возраста или состояния здоровья в особой защите.

Круг лиц, которые не могут быть полностью лишены наследства и наследуют обязательную долю в имуществе, устанавливает ст. 1149 ГК РФ.

Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы.

Независимо от содержания завещания каждый из них наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Однако если осуществление права на обязательную долю в наследстве влечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилое помещение и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. д.), то в соответствии с упомянутой статьей суд, рассмотрев имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить размер последней или отказать в ее присуждении.

Такие положения действующего законодательства позволяют недобросовестным наследникам по завещанию оспаривать в судебном порядке правомерность возникновения обязательной доли в наследстве. Поэтому в вышеуказанных и других случаях Вам всегда может понадобиться квалифицированная юридическая помощь профессионалов, давно и успешно занимающихся вопросами наследственного права.

Также, если умерший супруг не оставил завещания, наследование осуществляется по закону, т. е. право на долю в общей собственности переходит к наследникам первой очереди, к числу которых принадлежит и вдова (либо вдовец).

Рассмотрим простой пример. Предположим, у состоящих в браке родителей есть двое детей. Супруги на момент смерти одного из них владели квартирой, приватизированной в совместную собственность. Наследство открывается на одну вторую долю в праве собственности на квартиру. Эта доля распределяется поровну на троих наследников — на пережившего супруга и на двоих детей, так что в результате каждый из детей приобретает право на одну шестую долю в праве собственности на квартиру, а вдова (вдовец) — на две третьих.

Приватизация жилищного фонда РФ

На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде могут быть приватизированы проживающими в них гражданами как в общую собственность, так и в индивидуальную собственность одного из них. Наследование приватизированных жилых помещений, находящихся в индивидуальной собственности, осуществляется в общем порядке.

Однако на практике решение вопроса о наследовании жилища, приватизированного одним из супругов, зависит от того, было оно приватизировано на безвозмездной основе (первичная приватизация) или на возмездной (вторичная приватизация). Семейный кодекс РФ четко указывает, что имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам (таким, как принятие наследства или дара), является его собственностью (п. 1 ст. 36). Поэтому, если имела место приватизация жилищного фонда с выплатой определенных денежных сумм, то возникает общая совместная собственность супругов; если же передача произошла безвозмездно, то субъектом права собственности является лицо, с которым был заключен договор (только один из супругов).

Вообще совладельцам общей собственности на жилище следует заблаговременно позаботиться о завещаниях. В противном случае после смерти одного из них пережившие совладельцы и пользователи жилого помещения могут столкнуться при наследовании квартиры с серьезной проблемой — исками неожиданно объявившихся наследников. Удовлетворение таких исков может превратить отдельные квартиры в коммуналки: в результате не только ухудшатся жилищные условия собственников, но и их права на жилище будут ограничены в сравнении с теми, которые они имели до приватизации, когда исключалось подселение в квартиру (комнату) других лиц вместо умершего.

Также необходимо особо отметить, что особенности наследования жилых помещений, находящихся в процессе приватизации, были рассмотрены Пленумом Верховного суда РФ. В своем Постановлении Верховный суд РФ разъяснил, что если гражданин, подавший заявление о приватизации и представивший все необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора, то, в случае возникновения спора по поводу включения этого помещения или его части в наследственную массу, смерть наследодателя не может служить основанием для отказа в удовлетворении претензий наследника. Данное толкование основано на том, что в соответствии со ст. 1, 2, 7 и 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» граждане имеют право приватизировать занимаемые ими жилые помещения в собственность. Следовательно, если гражданин согласен осуществить приватизацию на предусмотренных законом условиях, то ему не может быть в этом отказано. Смерть гражданина сама по себе не является основанием к отказу в удовлетворении его требований, «поскольку гражданин, выразив при жизни волю на приватизацию, не отозвал свое заявление, но по не зависящим от него причинам (в связи со смертью) был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой по закону ему не могло быть отказано».

В связи с вышеизложенным, следует сказать, что юристы ООО «ЮК «ППК» имеют значительный положительный опыт по защите прав своих клиентов в наследственных спорах. Наши специалисты готовы оказать Вам широкий спектр юридических услуг по вопросам наследства:

— консультирование по вопросам наследования;

— расчет доли наследника полагающейся ему при оформлении наследства;

— сбор всех необходимых документов для оформления наследства;

— открытие наследственного дела;

— представление интересов у нотариуса и иных органах и организациях;

— восстановление пропущенного срока вступления в наследство;

— ведение дел в суде по спорным вопросам наследства (составление искового заявления, подача искового заявления в суд, участие в заседаниях судов всех инстанций, получение решения суда с последующим контролем его исполнения) и т.д.

Если у Вас возникли спорные вопросы, связанные с недвижимостью и правами на нее, нарушается ваше право наследования или возникают наследственные споры, либо возникли вопросы по приватизации жилья и иного недвижимого имущества, обращайтесь за профессиональной юридической помощью в компанию ООО «ЮК «ППК».

Переход права собственности по праву наследования называется

I . Переход прав и обязанностей с обладателя и носителя их, по случаю его смерти, к новому лицу называется наследованием . Имущество, переходящее к новому лицу, называется наследством; умершее лицо, которому принадлежало это имущество — наследодателем, а лицо, вступающее во все права и обязанности по этому имуществу — наследником. Право стать наследником есть право наследования или наследственное право. Наследственным правом именуются и те правила, по которым происходит переход к наследнику прав и обязанностей, переживающих наследодателя.

II . Основания, по которым наследник может приобрести право наследования, могут быть, по русскому законодательству, двух видов: завещание и закон; договоров о наследовании у нас не допускается.

III . Возникновение для известного лица права на приобретение наследства называется открытием наследства. Следующие факты влекут за собой открытие наследства: смерть и засим юридически приравниваемые к ней факты: лишение всех прав состояния, пострижение в монашество и безвестное отсутствие.

IV . Между моментом открытия наследства и вступлением наследника в права и обязанности наследователя может пройти известное количество времени. Во избежание расхищения в это время наследственного имущества принимаются меры, именуемые охранением наследства. Обязательными меры охранения являются, когда наследство заключается в движимости и когда некоторые наследники будут в отсутствии, или когда будет сомнение в том, все ли они налицо. Необходимы также меры охранения, когда остались малолетние наследники. Меры охранения не обязательны, когда наследство состоит из недвижимости и налицо находятся хоть некоторые наследники.

V . Завещание, — гласят русские гражданские законы, — есть «законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти». Воля завещателя должна быть выражена непременно самим завещателем; не допускается совершение завещания через представителя. В завещании возможны, наряду с распоряжениями по имуществу, распоряжения и неимущественного характера; возможны также и исключительно не имущественные распоряжения; например, назначение опекуна. Завещания делаются на случай смерти. Но и вступающий в монашество имеет право распорядиться своим имуществом, путем составления завещания, которое получит силу с момента его пострижения. Также может поступить и лицо, находящееся под следствием и судом; в этом случае завещание вступит в силу со времени вступления в силу приговора.

Для признания завещания действительным необходимо, прежде всего, чтобы завещатель обладал способностью к составлению завещания: а) Завещатель должен находиться во время составления завещания «в здравом уме и твердой памяти»; поэтому не действительны завещания лиц, не обладающих при составлении завещания сознательною волею; сюда закон относит завещания душевно-больных и самоубийц. Завещания самоубийц признаются, однако, в некоторых случаях действительными. Это бывает, когда завещания были составлены в здравом уме и твердой дамяти, а завещатель лишил себя жизни в придадке безумия или временного по мешательства. Затем, б) для действительности завещания требуется дееспособность завещателя в момент открытия наследства, хотя бы ее не было во время составления завещания; поэтому недействительно завещание несовершеннолетнего, если ко времени открытия наследства он не стал совершеннолетним.

Вторым условием для получения завещанием силы является способность наследника приобрести наследство в момент открытия его. Наследник может еще не быть на свете при составлении завещания, но он должен быть рожден или, по крайней мере, зачат в момент открытия наследства. Кроме этого общего правила нашим законом устанавливаются еще специальные ограничения способности к принятию наследства: так, закон не дозволяет евреям, полякам и иностранцам приобретать по наследству недвижимости в некоторых местностях, считает недействительными завещательные распоряжения в пользу монашествующих, если ко времени открытия наследства состоялось их пострижение и т. п,

Третьим условием является законность содержания завещания. По русскому законодательству завещатель обладает правом завещать свое имущество кому угодно, родственнику или постороннему. В двух случаях это правило не подлежит применению. Во-первых, не подлежат завещанию родовые имущества, во-вторых, имения заповедные и имения, пожалованные на правах майоратов в Западном крае, не подлежат завещанию, вопреки правил, установленных для перехода этих имений по наследству. Передавая одному лицу право собственности, завещатель может предоставить другому лицу право пользования на ту же вещь. Но завещатель не в праве лишить наследника распоряжения вещами, переходящими по наследству. Поэтому недействительны распоряжения в так называемую «неотчуждаемую собственность». По той же причине по нашему закону недействительны завещательные распоряжения, определяющие дальнейший переход имущества в случае смерти первого наследника. Однако это правило не может иметь места в том случае, когда назначенный в завещании наследник умрет ранее завещателя.

Четвертым условием является форма завещания. По нашему законодательству завещания бывают двух видов: нотариальные и домашние. Нотариальные завещания совершаются в конторе нотариуса и в личном присутствии завещателя. В случае болезни завещателя или других уважителных причин завещание составляется на.дому. При составлении завещания требуется 3 свидетеля. Подлинным нотариальным завещанием признается завещание, занесенное в актовую книгу. Завещателю выдается выпись, которая равносильна подлинному завещанию.

Домашнее духовное завещание составляется без участия нотариуса. Завещание не должно быть писано на отрывках листа или клочках бумаги; домашнее завещание может быть писано на простой бумаге, всякого формата и размера, лишь бы бумага эта, состоя из двух половинок, составляла целый лист. Описки, подчистки и поправки должны быть оговорены в подписи завещателя. Количество свидетелей при домашнем завещании обыкновенно должно быть три.

Но в случае, если завещание написано собственноручно завещателем или подписано в качестве свидетеля духовником завещателя, а не каким-либо иным священником, то требуется только 2 свидетеля. Свидетелями не могут быть: а) лица, в пользу которых составлено завещание, b ) родственники этих лиц до четвертой степени включительно и свойственники до третьей степени, с) душеприказчики и опекуны, назначенные по духовному завещанию, d ) не имеющие по закону права сами завещать, е) вообще лица, которые не допускаются к свидетельству по гражданским делам.

От свидетельства не устраняются лица женского пола (исключение для Полтавской и Черниговской губ.). Подписью свидетели удостоверяют, что завещание действительно, принадлежит тому лицу, которым оно подписано, и что это лицо при составлении завещания было в здравом уме и твердой памяти. Если завещание написано не самим завещателем, то требуется подпись переписчика.

Если завещатель не подписывал сам завещания, то должна быть подпись рукоприкладчика; причем в подписи рукоприкладчика должно быть им самим означено, что подпись учинена им за неграмотностью завещателя или за его болезнью.

Соединение в одном лице переписчика, рукоприкладчика и свидетеля воспрещается. В завещании указывается также место написания, год, месяц и число (прописью).

VI . Приведение в исполнение воли завещателя может быть возложено на особых лиц, именуемых душеприказчиками. Душеприказчиком обыкновенно назначается постороннее лицо. Можно назначать и нескольких душеприказчиков. В момент принятия обязанности душеприказчик должен обладать общей право- и дееспособностью.

Душеприказчиками не могут быть назначены лица, подписавшиеся под завещанием в качестве свидетелей. Назначение душеприказчиков должно быть совершено в завещательной форме. Это назначение может быть сделано и не в том завещании, в котором завещатель распоряжается своим имуществом; оно может быть выражено в отдельном акте, лишь бы он имел форму завещания.

VII . Наследство переходит без завещания, в силу закона, в 4-х случаях: 1) когда после умершего осталось родовое имущество, 2) когда не осталось завещательного распоряжения о благоприобретенном имуществе, 3) когда завещательные распоряжения будут признаны судом недействительными, 4) когда наследники по завещанию отрекутся от наследства.

По русскому законодательству общий порядок наследования определяется по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая, т.е. дети и их потомство. За отсутствием ее, имущество переходит в боковые линии, причем ближайшая линия исключает дальнейшую. В исключительных случаях имущество переходит к родителям и восходящим родственникам умершего. В каждой линии ближайшая степень исключает дальнейшую. В том случае, когда при открытии наследства лицо ближайшей степени родства уже умерло, его место занимают его нисходящие. Такое право на занятие при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему в прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства, называется правом представления.

Таким образом порядок наследования по закону представляется в следующем виде. Сначала призывается к наследованию линия нисходящая. Если наследниками являются одни сыновья или одни дочери, то наследство делится поровну. Если же к наследству одновременно призываются и сыновья и дочери, то дочери получают по 1/14 из недвижимости и по 1/8 из движимости. Если же после наследодателя осталось так много дочерей, что за выделением указанных долей, сыновьям осталось бы менее, чем дочерям, то наследство делится между сыновьями и дочерями поровну.

Закоком 3 июня 1902 года было признано право наследования за так называемыми внебрачными детьми, хотя и в ограниченном размере. По этому закону внебрачные дети наследуют лишь в благоприобретенном имуществе матери на общих основаниях; причем, при отсутствии законных сыновей, законные дочери и внебрачные сыновья делят между; собою имущество поровну. На имущество отца и его восходящих родственников, а также родственников матери, равно как на наследование в ее родовом имении, внебрачные дети прав не имеют.

Когда в нисходящей линии наследников не оказалось, то наследство переходит в боковые линии. При наследовании в боковых линиях наблюдается та особенность, ,что при наличности лиц мужского пола женщины вовсе устраняются от наследства. Наследуют в боковых линиях женщины толъко в тех случаях, когда отсутствуют мужчины той же степени родства. В добавление к только что сказанному о порядке наследования в боковых линиях, нельзя не добавить, что наследование в боковых линиях изменяется в зависимости от характера наследуемого имущества. Родовые имущества переходят в свой род; благоприобретенное имущество переходит в род отца. В последнем случае закон допускает отступление от общего правила для так называемых единокровных (имеющих общего отца) и единоутробных (имеющих общую мать) братьев и сестер. Когда после умершего осталось благоприобретенное имущество, то право наследования принадлежит, прежде всего, за отсутствием нисходящих, его родным братям; если нет братьев, наследуют его родные сестры, за отсутствием тех и других — единокровные и единоутробные братья и, наконец, за отсутствием последних, наследуют единокровные и единоутробные сестры. Таким образом, вопреки общему правилу, родные сестры устраняют единокровных братьев.

Восходящие родственники от наследства устраняются. Но если дети умирают бездетными, то родители получают пожизненное владение их благоприобретенным имуществом; имущество же, уступленное сыну или дочери родителями при жизни сына или дочери, в случае бездетной их смерти, возвращается к родителям «яко дар».

За супругами наше законодательство признает только право на указную часть. Величина этой части равняется 1/7 для недвижимости и 1/4 для движимости. Право супруга требовать от наследников выдела указной части не погашается давностью. Но наследники вдовца или вдовы не имеют права требовать выдела этой части, если при жизни вдовец или вдова не заявили подобного ходатайства. Овдовевшему супругу принадлежит право требовать указную часть из того имущества, которое поступило бы к умершему супругу, если бы он не умер. В том случае, когда после умершего супруга осталось только движимое имущество, то оставшийся в живых супруг, выделив себе из движимости 1/4 часть, может еще при жизни свекра или тестя требовать себе выдела указной части из той части недвижимого имущества, которая следовала бы умершему. При жизни свекра или тестя переживший супруг на их движимое имущество права не имеет.

По русскому законодательству, хотя родовая недвижимость должна переходить к законным наследникам, супругу дозволяется завещать ее в пожизненное владение другому супругу. В случае вступления в пожизненное владение, овдовевший супруг лишпается права на указную часть.

VIII . Когда после умершего не останется наследников, или хотя и останутся, но никто из них не явится в течение десяти лет со времени публикации, или же из явившихся никто не докажет свое право: на наследство, тогда имущество считается выморочным. Выморочное имущество переходит в казну или поступает в пользу сословных обществ, учебных заведений и пр.

IX . Открытие наследства означает, что за известным лицом признается право на приобретение наследства. Но для того, чтобы сделаться субъектом прав и обязанностей наследственного имущества, необходимо принятие наследства, т.е. выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство. Вопрос о принятии наследства по нашему законодательству не представляется достаточно выясненным. Надо думать, однако, что момент принятия наследства есть необходимый момент наследования. Для принятия наследства не требуется, чтобы наследник выразил свою волю явна. Воля может быть выражена и молчаливо; достаточно только, чтобы действия, совершаемые наследником, соответствовали тем действиям, которые обыкновенно предпринимает хозяин по отношению к своему имуществу, В случае нежелания принять наследство, закон предоставляет наследнику право отречься от наследства. Отречение от наследства совершается в форме письменного заявления, подаваемого в суд.

X . Наследник может получить наследство двояким путем. Он может, во-первых, вступить фактически в управление наследственным имуществом, во-вторых, получить удостоверение от суда о признании за ним права наследования. Последний случай называется утверждением в правах наследования. Утверждение в правах наследования не является во всех случаях обязательным.

При наследовании по завещанию утверждение судом завещания к исполнению обязательно. При наследовании по закону утверждение суда обязательно лишь в следующих случаях: 1) когда наследством является недвижимость, 2) когда наследодатель оставил вклад в банках, 3) когда наследство подверглось мерам охранения и произведен вызов наследников. В остальных случаях утверждение судом в правах наследования не обязательно [1] .

XI . Принявший наследство становится субъектом прав и обязанностей всей совокупности имущественных отношений наследственной массы. Отсюда вытекает для наследников право отыскивать судебным порядком принадлежащие к составу наследственного имущества вещи и требовать выполнения обязательств от должников наследодателя. Вместе с тем на наследников падает обязанность отвечать по обязательствам наследователя, и притом не только имуществом, полученным по наследованию, но и своим собственным. Когда наследников несколько, то ответственность распределяется пропорционально полученным долям.

XII . Кроме наследников в распределении наследственной массы могут принимать участие так называемые отказополучатели, под коими разумеются лица, которым по завещательному распоряжению из всей совокупности отношений, составляющих наследство, предоставляется одно или несколько прав, например, назначается право на определенную вещь или наследник обязывается уплатить отказополучателю известную сумму денег и т. п. Ответственность отказополучателей за долги наследодателя отличается от ответственности наследников. Ответственность отказополучателя является субсидиарной, она наступает, когда обнаружена несостоятельность наследников выполнить обязательства наследодателя. Кроме того, эта ответственность не может превышать размеров полученного отказа.

[1] Подробности в охранительном судопроизводстве.

§ 1. Право наследования и наследственное преемство

В нормах советского права наследования интересы отдельной личности сочетаются с интересами социалистического общества.
Самый переход прав и обязанностей умершего лица к другому лицу или к другим лицам на основании норм права наследования называется наследованием.
Не всякий переход субъективных гражданских прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу или к другим лицам есть наследование. Переход гражданских прав и обязанностей в порядке наследования характеризуется следующими признаками: а) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормой наследственного права;
б) переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством или . наследственной массой;
в) лицо, ‘приобретающее права и обязанности (наследник), яв-
) В. И. Серебровский предложил различать выражения: «наследственное право» и «право наследования». Под наследственным правом В. И. Серебровский понимает право в объективном смысле, то есть совокупность норм, регулирующих наследование; под правом наследования—субъективное право наследника (В. И. Серебровский, Очерки советского наследственного права, Изд. Академии наук СССР, 1953, стр. 44).
Однако в живом русском языке, в языке закона и судебной практики давно укоренились оба выражения — право наследования и наследственное право—как равнозначащие, как синонимы..
Так, ст. 430 ГК. говоря о «лишении права наследования», имеет в виду субъективное право наследника. В п. 1 постановления Пленума Верховного суда СССР от 20 июня 1947 г. упомянуты наследники, которые «не оформили своих наследственных прав»; под наследственными правами здесь, конечно, разумеются те же субъективные права наследников.

47
ляется непосредственным общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Например, сын гр-на П. принял открывшееся после смерти отца наследство. На момент принятия наследства сыну было известно, что имущество отца состоит из дома в г. Ялте и домашней обстановки. Это имущество он только и имел в виду, принимая наследство. Позднее выяснилось, что умершему причитается получить денежный долг с одного из соседей, а вместе с тем сам умерший не рассчитался полностью за саженцы виноградных лоз, приобретенные незадолго до смерти у другого соседа. Хотя наследник, принимая наследство, не знал ни о праве требования, ни о долге умершего отца, он как наследник, то есть универсальный преемник, оказывается после принятия наследства и кредитором по денежному требованию и должником по договору покупки саженцев.
Наследование есть одно из проявлений гражданской правоспособности. Советский закон при определенном составе фактов признает за каждым лицом, гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие. Это — один из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности (правосубъектности).
Таким образом, правоспособность лица выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.

Наследственным правом в субъективном смысле называют как то право, которое признано за лицом, только призываемым к наследованию, так и то право, которое признано за лицом, принявшим наследство и таким образом уже ставшим правопреемником умершего гражданина на основании норм наследственного права.
Обладателя и того и другого .права одинаково называют н а-следником. Между тем правомочия наследника, призванного к наследованию, и правомочия наследника, уже принявшего наследство, это правомочия разного рода, качественно между собой отличающиеся. Наследник, только призванный к наследованию, имеет лишь правомочие принять наследство или отказаться от него. Такой наследник — еще не правопреемник умершего гражданина, это только возможный его правопреемник. Наследником в этом смысле делаются независимо от своей воли.
Наследник, уже принявший наследство, — это правопреемник наследодателя в тех правах и обязанностях, которые были у наследодателя и могут быть объектом наследственного правопреемства в силу норм советского наследственного права, то есть входят в состав наследства. Наследником во втором смысле этого

48
слова по советскому гражданскому праву нельзя стать п о-мимосвоейволи. Принятие наследства — это односторонняя сделка, то есть волевой акт наследника, а без принятия наследства невозможно приобретение наследства, то есть невозможно правопреемство после умершего гражданина. Следовательно, правомочие наследника может развиваться — право принять наследство может по воле наследника преобразоваться в правопреемство. Призванный к наследованию может стать обладателем тех прав и обязанностей, которыми обладал при жизни умерший гражданин.
Объектом наследования или наследством, наследственной массой называется все то, что по нормам наследственного права переходит к наследнику, принявшему наследство, из состава прав и обязанностей умершего лица. В основном объек-‘ том наследственного правопреемства являются имуществен-:
ные права умершего гражданина, прежде всего ему принадлежавшее право собственности. В особых случаях, указанных законом, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя ‘. •
Вместе с тем в порядке наследования могут переходить не все имущественные права наследодателя; советское право некоторые из них признает непередаваемыми — ввиду их неразрывной связи с личностью умершего или по другим соображениям 2. Обязанности наследодателя, входящие в состав наследства, подчиняются тем же правилам, что и права наследодателя: имущественные обязанности, как правило, передаваемы по наследству и вклю- , чаются в наследственную массу; напротив, личные неимуществен- ,| ные обязанности, как правило, по наследству не передаваемы и | в наследство не входят. Если актив наследства недостаточен для :• полного удовлетворения всех кредиторов, то требования кредите- ;
ров наследодателя удовлетворяются по соразмерности, в преде- § лах действительной стоимости актива наследства, с соблюдением.1 при этом общих правил закона об очередности удовлетворения! кредиторов (ст.ст. 99 и 101 ГК РСФСР и ст. 266 и ел. ГПКИ РСФСР). В силу примечания к ст. 434 ГК РСФСР наследники не| обязаны удовлетворять требования кредиторов, выходящие за пре-| делы актива наследственной массы: личным своим имуществом! наследники перед кредиторами наследодателя не отвечают.

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

Наследник самостоятельно осуществляет принятие наследства. Однако может сложиться ситуация, когда по причине своей смерти наследник не успевает принять наследство, к которому был призван в установленном законом порядке. В этом случае право наследника на принятие наследства может перейти к другому лицу в силу закона.

Статья 1156 ГК РФ закрепляет институт перехода права на принятие наследства (институт наследственной трансмиссии).

В соответствии с п. 1 указанной статьи если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

В рамках института наследственной трансмиссии наследник, право которого переходит, называется трансмиттентом; наследник, к которому право переходит и который будет осуществлять это право вместо умершего наследника, — трансмиссаром.

Трансмиссарами могут выступать наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества — по закону, в части имущества — по завещанию, а также наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано.

Сущность наследственной трансмиссии состоит в переходе права на принятие наследства: если наследник, имеющий данное право, умер, не успев его реализовать, т.е. принять наследство, это право переходит к его наследникам.

При наследственной трансмиссии к наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, призываются его правопреемники.

Таким образом, по формулировке исследователей, сущность наследственной трансмиссии сводится к тому, что право лица принять или отречься от наследства переносится на его наследников [1] .

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к трансмиссару при следующих условиях:

а) трансмиттент к моменту смерти имел право на принятие наследства, т.е. был в установленном порядке призван к открывшемуся наследству; не был лишен права на принятие наследства как незаконный наследник; не отказался от наследства.

б) трансмиттент, призванный к наследованию и обладающий субъективным правом на наследование (правомочием принять наследство и правомочием отказаться от наследства), умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его;

в) трансмиттент имеет наследника (наследников), на которых может быть «перенесено» право на принятие наследства.

Трансмиссар получит не более того, что мог получить трансмиттент. Если право на принятие наследства в порядке трансмиссии перейдет к нескольким трансмиссарам, то они вместе смогут наследовать только то, что причиталось бы трансмиттенту.

При наследственной трансмиссии право на принятие наследства, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам, замещающим умершего наследника, в том же объеме и содержании. Трансмиссары вправе принять наследство, к которому был призван умерший наследник, или отказаться от этого наследства.

В соответствии с п. 1 ст. 1156 ГК РФ право на принятие наследства, переходящего в порядке трансмиссии, не входит в состав наследства, открывшегося после смерти трансмиттера.

Таким образом, после смерти трансмиттера трансмиссар получает два самостоятельных права на принятие двух различных наследственных масс после смерти двух наследодателей.

Так, после смерти Р. у его брата П. возникло право на принятие наследства. П. умер, не успев принять наследство. В результате у сына П. возникло право на принятие наследства, оставленного его отцом П. (право возникло в результате открытия наследства), и право на принятие наследства, оставленного его дядей Р. (право перешло сыну в порядке наследственной трансмиссии). Указанное правило имеет важные практические последствия: долги трансмиттента и наследодателя не смешиваются. Обращаясь к трансмиссару (в нашем примере сыну П.), кредиторы наследодателя (в нашем примере Р.) не могут требовать удовлетворения своих требований за счет наследства, оставленного трансмиттентом, а кредиторы трансмиттента, соответственно, не могут претендовать, чтобы расчеты с ними производились за счет имущества, полученного трансмиссаром после наследодателя, т.е. Р. (п. 2 ст. 1175 ГКРФ) [2] .

При наследственной трансмиссии трансмиссары наследуют права и обязанности в первом открывшемся наследстве (в котором наследником должен был быть трансмиттент). Одновременно они являются наследниками трансмиттента по закону или по завещанию в отношении второго открывшегося наследства.

И по первому, и по второму открывшемуся наследству наступает самостоятельное правопреемство. Одни и те же лица занимают самостоятельное положение в качестве субъектов правоотношения в первом наследстве (здесь они будут трансмиссарами) и субъектов правоотношения во втором наследстве (здесь они будут наследниками-правопреемниками наследодателя по второму наследству, являвшегося трансмиттентом в первом наследственном правоотношении).

Действия трансмиттеров в этих двух самостоятельных правоотношениях независимы, имеют разные правовые последствия.

В частности, принятие трансмиссаром первого наследства не означает автоматического принятия второго наследства, открывшегося после умершего наследника (трансмиттента). Трансмиссар имеет право отказаться от первого наследства, право на которое перешло к нему в порядке трансмиссии. Но этот отказ не влечет автоматически отказа этого же лица как наследника от второго наследства.

По двум самостоятельным наследствам трансмиссар приобретает не только самостоятельные права, но и самостоятельные обязанности, в частности долги. Наследники, принявшие наследство по трансмиссии, наследуют и долги наследодателя. На долю в наследстве, причитавшуюся трансмиттенту и принятую трансмиссаром (первое наследство), не могут быть обращены взыскания по требованиям кредиторов о погашении долгов второго наследства.

Таким образом, право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

Возможна также ситуация, когда завещатель вправе сделать распоряжение о подназначении другого наследника на случай, если основной назначенный наследник по завещанию или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, не успев его принять (ст. 1121 ГК РФ). В этом случае действует завещательное распоряжение о подназначении другого наследника, которое делает невозможным применение правил о наследственной трансмиссии. Несмотря на то что правила о наследственной трансмиссии не предусматривают специального ограничения пределов действия данного порядка на случай подназначения, вывод о таком ограничении вытекает из прямых указаний ст. 1121 ГК РФ и принципиально обоснован в положениях о соотношении оснований наследования по завещанию и по закону (ст. 1112 ГК РФ) [3] .

Однако если наследник фактически наследство принял, но свои наследственные права у нотариуса не оформил и умер, то в данном случае его наследники наследуют по общим основаниям, а не по праву трансмиссии, так как имущество считается уже принадлежащим ему, а не бывшему наследодателю.

ИЗ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

К-ва, проживавшая в г. Клин Московской области и умершая 9 марта 1998 г., оставила нотариально удостоверенное завещание от 21 февраля 1995 г. на принадлежавшую ей квартиру в пользу своего сына К. Последний обратился к частнопрактикующему нотариусу г. Клин 3. о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, но получить свидетельство не успел по той причине, что 8 декабря 1998 г. умер. По запросу Рузской государственной нотариальной конторы нотариус 3. направила туда копию наследственного дела для оформления наследства после умершего К. Наследница последнего, его дочь Н., 18 июня 1999 г. получила в Рузской нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Однако нотариус 3. завела еще одно наследственное дело и 30 июня 2000 г. выдала свидетельство о праве на наследство по закону на спорную квартиру государству в лице налоговой инспекции по г. Клин. Решением Клинского городского суда от 14 ноября 2000 г. был удовлетворен иск Н. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство от 30 июня 2000 г. При этом суд указал, что наследование имущества государством возможно лишь в случае отсутствия наследников и по завещанию, и по закону. Н. являлась наследницей после смерти своего отца К., который наследство принял, обратившись к нотариусу 3. о выдаче ему свидетельства после смерти матери [3] . Таким образом, суд законно и обоснованно определил, что данное наследственное имущество выморочным не является.

Наследственная трансмиссия будет иметь место исключительно в случае, если наследник умер, не успев принять наследство.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии. Однако при рассмотрении конкретного дела необходимо установить, не имелось ли у претендующего на наследство наследника иного основания на получение наследственного имущества.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Моисеенко обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса Климовской нотариальной конторы Брянской области, отказавшего ей в выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти ее отца — Малинникова И. Ф. в порядке наследственной трансмиссии, ссылаясь на то, что 10 сентября 1994 г. умер ее брат Малинников В. И., оставивший все свое имущество своим сыновьям Малинникову В. В. и Малинникову И. В. По ее мнению, согласно ст. 535 ГК РСФСР право на обязательную долю в наследственном имуществе имел отец наследодателя Малинникова В. И. — Малинников И. Ф., проживавший с наследодателем, однако он не успел получить на эту долю свидетельство о праве на наследство в связи с его смертью 30 декабря 1994 г., а так как она дочь Малинникова И. Ф., то вправе наследовать причитающееся отцу имущество по обязательной доле. В ходе судебного разбирательства Моисеенко изменила свои исковые требования и просила признать за ней право собственности на 2/9 доли наследственного имущества.

Решением Климовского районного суда Брянской области (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам и президиумом Брянского областного суда) в удовлетворении иска отказано.

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных постановлений и направлении дела в суд первой инстанции в связи с неправильным толкованием судом норм материального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ протест удовлетворила (определение от 28 октября 1997 г. [решение суда об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на наследственное имущество отменено в связи с неправильным толкованием судом норм материального права]), указав следующее.

Обсуждая вопрос о законности заявленного истицей требования, суд правильно, руководствуясь ст. 532, 535 ГК РСФСР пришел к выводу, что Малинников И. Ф., являясь отцом наследодателя Малинникова В. И., имел право на обязательную долю в наследственном имуществе, завещанном Малинниковым В. И. своим детям. Однако вывод районного суда, что Моисеенко — дочь Малинникова И. Ф. — права на это наследство в порядке трансмиссии не имеет, так как Малинников И. Ф. своевременно с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору не обратился и не принял наследства по обязательной доле в связи со смертью, не основан на законе и материалах дела.

В соответствии со ст. 546 ГК РСФСР для приобретения наследства наследник должен его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 постановления от 23 апреля 1991 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в ред. от 21 декабря 1993 г. с последующ, изм. и доп.), под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, в том числе его совместное проживание с наследодателем. По утверждению Моисеенко, Малинников И. Ф. на день смерти сына проживал с ним совместно в рабочем поселке Климово и остался проживать в доме наследодателя после его смерти. Однако суд не принял во внимание эти обстоятельства и не предложил истице представить соответствующие доказательства этих фактов.

Судебные инстанции не указали мотивы неприменения ст. 546 ГК РСФСР, регулирующей право законного наследника на обязательную долю в наследственном имуществе.

Таким образом, судебные постановления подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение.

Институт наследственной трансмиссии не следует смешивать с возникновением у наследника самостоятельного права наследования, например тогда, когда от наследства отказались другие наследники.

Наследственная трансмиссия отличается и от института наследования по праву представления.

Наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону. В порядке же наследственной трансмиссии можно наследовать при наследовании по завещанию и при наследовании по закону, т.е. положения о переходе права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) применяются как в случаях, когда трансмиттентом является наследник по завещанию, так и в случаях, когда трансмиттентом является наследник по закону.

Наследование по праву представления имеет место тогда, когда наследник умер до, а не после открытия наследства, и к наследованию призван не был. При трансмиссии наследник был призван к наследованию, но по причине его смерти не успел осуществить возникшее у него право наследования до истечения срока для принятия наследства.

Наследование в порядке трансмиссии отличается от наследования при подназначении наследника по завещанию (ст. 1121 ГК РФ).

Наследование по праву подназначения возникает исключительно в силу завещания и устраняет возможность наследования в порядке трансмиссии. Порядок наследственной трансмиссии действует исключительно в силу закона и применяется, если иное не предусмотрено завещанием в соответствии с принципиальными положениями ст. 1112 ГК РФ.

Таким образом, наследственная трансмиссия имеет самостоятельное правовое значение как институт наследственного права, отличающийся от принятия наследства по праву представления и от института подназначения наследника.

  • [1]Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 587.
  • [2]Рассказова Н. Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10.
  • [3] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / под ред. Л. П. Ануфриевой. М. : Волтерс Клувер, 2004.
  • [4] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / под ред. Л. П. Ануфриевой. М. : Волтерс Клувер, 2004.